張建偉:清華大學(xué)法學(xué)院教授
曾經(jīng)在微信朋友圈看到一個(gè)段子,廚師和豬的對(duì)話,大意是:廚師跟豬說,如今要發(fā)揚(yáng)民主了,我問你一個(gè)問題,你暢所欲言,不要顧慮——你死后,是想被清燉還是紅燒呢?豬一聽,一時(shí)無法回應(yīng),廚師繼續(xù)做思想政治工作,告訴它:不要緊,你就暢所欲言好了。豬就說:其實(shí)我并不想死。廚師說,你看看,我問你問題,你回答就跑題。
這個(gè)故事告訴我們,認(rèn)罪認(rèn)罰制度中,犯罪嫌疑人、被告人,大體上是豬的處境,因?yàn)檫@個(gè)制度已經(jīng)免除了一個(gè)選項(xiàng),就是無罪的選項(xiàng),該制度建立在這樣一個(gè)前提下——你是有罪的,你要被定罪。在這個(gè)前提下,要做選擇,當(dāng)然只有認(rèn)罪認(rèn)罰。但是,這里有一個(gè)問題,假使看了案卷之后,覺得這個(gè)案件存在很多問題,并不符合定罪標(biāo)準(zhǔn),那么辯護(hù)律師應(yīng)該怎么辦?
2019年10月20日,“京都刑辯論壇”在大連拉開了帷幕。本期推送根據(jù)清華大學(xué)法學(xué)院張建偉教授的現(xiàn)場(chǎng)發(fā)言整理。
辯護(hù)律師的角色和活動(dòng),難免給人浪漫的想象。
記得我在西南政法學(xué)院讀書時(shí),男生和女生的比例大概是7:3,那時(shí)候家長都不太愿意讓自己的女兒學(xué)習(xí)法律,因?yàn)樵诎耸瓿酰^“法律”的概念,主要是刑事法律即刑法、刑事訴訟法,民法通則、民事訴訟法、經(jīng)濟(jì)法、行政法都是后來逐漸發(fā)展而來的。當(dāng)初一想到學(xué)法律,很多人的想法是,以后要跟犯罪分子打交道,于是家長都不愿意自己的女兒學(xué)法律。
那時(shí)為何有選擇法律專業(yè)?對(duì)于這個(gè)問題,重慶電視臺(tái)曾經(jīng)采訪一位女生,那個(gè)女生回答讓我印象深刻。
她說,在中學(xué)時(shí)讀過一本書,當(dāng)時(shí)的暢銷書、美國作家西德尼·謝爾頓寫的長篇小說《天使的憤怒》,主人公是一個(gè)是從美國法學(xué)院畢業(yè)的高材生詹妮弗·帕克,書中描述她成為一名有名的刑辯律師的經(jīng)歷:第一個(gè)案件就是給檢察官做助理,不小心闖下了大禍,后來艱難執(zhí)業(yè),在一些刑事案件的辯護(hù)中大放異彩。她覺得律師職業(yè)和辯護(hù)人角色對(duì)她很有吸引力,于是就選擇了學(xué)法律。
辯護(hù)人的角色可以追溯到古羅馬法庭上的代言人,這一法庭角色可謂辯護(hù)律師的起源。不過,雖然律師起源很早,在漫長的法律史當(dāng)中,其形象卻是暗淡的。
大概很難在古代的文獻(xiàn)中找到多少律師辯護(hù)的事例,《圣經(jīng)后典》中但以理為蘇撒拿進(jìn)行辯護(hù)的故事,是絕好的例外。蘇撒拿被兩個(gè)士師誣陷,被判死刑,但以理挺身而出,為她辯護(hù),采用隔別詢問的技術(shù),為蘇撒拿洗去冤情。
在古代中國,也有類似情況(難以找到堂上辯護(hù)的故事),我國古代有理想的司法官的形象,可是找不到一個(gè)理想的律師的形象。在文藝作品中,有一個(gè)很有名的京劇《四進(jìn)士》(也稱宋世杰),京劇大師周信芳扮演過宋士杰,宋士杰的角色非常像律師。不過,我國古代雖有訟師,卻是很名譽(yù)的職業(yè),很多地方官上任伊始,就發(fā)布安民告示,警告訟師不要興風(fēng)作浪,挑唆詞訟。
當(dāng)時(shí)按照儒家的理想,地方官員追求政簡(jiǎn)訟清,沒有人打官司就是最好的業(yè)績治理,所以官員上任伊始,往往發(fā)布安民告示,對(duì)訟師加以壓制。
在晚清時(shí),有中國官員到西方去,對(duì)于西方國家的一些司法現(xiàn)象,感到十分震驚。例如對(duì)于法醫(yī)尸檢,就難以理解,認(rèn)為在中國除非有十惡不赦之罪才會(huì)戮尸,在西方國家為了確定死因居然將尸體解剖,實(shí)在驚人。又如訟師在中還公然收費(fèi),實(shí)在令大清官員感到驚駭。當(dāng)晚清法律改革,律師制度引入中國之時(shí),辯護(hù)律師稱為“辯護(hù)士”,這是從日本學(xué)來的成為,將律師列人士農(nóng)工商中士人一類,由此開始了中國現(xiàn)代辯護(hù)的歷史。
如今,律師隊(duì)伍人數(shù)眾多,可以用“壯闊”一詞加以形容。隨著律師人群的壯大,律師的特性,也為世人所熟悉。在五行八作各種職業(yè)中,凡是帶師的,都沒有國家權(quán)力在手(太師除外),你看醫(yī)師、教師、藥劑師、理發(fā)師、廚師,都是如此。不過,凡職業(yè)當(dāng)中帶師的,往往有一定的職業(yè)技能。
此外,律師的自由度比較高,一些人選擇律師職業(yè),含有對(duì)于自由的追求的考慮。去年,北京市人民檢察院、北京市高級(jí)人民法院都在物色學(xué)者、律師來做法官和檢察官,似乎沒有學(xué)者、律師對(duì)于專任法官、檢察官有興趣,此所謂“做了三年的乞丐,給個(gè)知縣也不當(dāng)”的道理。
律師的上述特性,跟我們隨后要展開的話題有一定關(guān)系:當(dāng)辯護(hù)律師到公堂之上為當(dāng)事人說話,是站在權(quán)力的對(duì)立面,是來自民間社會(huì)匡扶正義的力量,在公堂之上,他們常常要對(duì)權(quán)力說不。
現(xiàn)代辯護(hù)制度有它的價(jià)值追求,作為辯護(hù)關(guān)系基礎(chǔ)的價(jià)值,首先是公正,也可以用另外一個(gè)詞來表達(dá),就是制衡。
在上個(gè)世紀(jì)二十年代的時(shí)候,有一位刑事訴訟法的學(xué)者,叫朱采真,寫過一本《刑事訴訟法新論》,書中有這樣一段話:
“假使既經(jīng)有了裁判制度,不管它是官僚裁判還是國民裁判,怎樣可以沒有辯護(hù)制度呢?讓檢察官可以哼而哈之的攻擊被告人么?讓推事聽?wèi){檢察官一面之詞去自由心證么?站在法庭威嚴(yán)下的被告讓他孤獨(dú)地毫無援助么?因此發(fā)生的種種不良結(jié)果,是要使得社會(huì)全體受著損害。為了擁護(hù)被告人的利益,就需要辯護(hù)制度,并且所謂擁護(hù)被告人利益的抽象意義,就是擁護(hù)社會(huì)全體的利益;因?yàn)榻M成社會(huì)的各個(gè)分子都有做刑事被告人的可能。這就是辯護(hù)制度的價(jià)值。”
這段話,將辯護(hù)的價(jià)值提高到全社會(huì)的保護(hù)的高度。
多年之后,法國一位著名律師弗洛里奧寫了一本書叫《錯(cuò)案》,這本書在八十年代的時(shí)候,法律出版社就出版了中譯本,作為暢銷書出版,印數(shù)不少,可惜司法界很多人對(duì)這本書并不知道,前些年法律出版社請(qǐng)兩位譯者對(duì)譯文進(jìn)行修訂,重新出版。
作者在本書序言中說,不要以為你是一個(gè)好父親、好公民,就一輩子不會(huì)與地方法官打交道,冤假錯(cuò)案是非常容易發(fā)生的,即使你的地位很高、權(quán)力很大,也有可能成為冤假案件的受害者。錯(cuò)案,打擊所有的人,既有權(quán)貴,也有平民。他講的道理,和我們朱采真教授的講的道理是一樣的。
現(xiàn)代刑事訴訟中,存在兩大基本假設(shè)。
第一個(gè)假設(shè)是無辜者假設(shè),每一個(gè)人進(jìn)入到刑事訴訟的軌道,成為刑事被追訴者,都應(yīng)當(dāng)被假定為無辜者,當(dāng)今還有一個(gè)引申性假設(shè)——凡證言對(duì)被告人不利,都應(yīng)先假設(shè)為假,只有當(dāng)最終確定是真的,才能成為定罪的依據(jù)。
第二個(gè)假設(shè)是涉訟人假設(shè),社會(huì)當(dāng)中每一個(gè)人都被看作是有可能牽涉到刑事司法中成為被追訴者的人,俄國思想家赫爾岑曾經(jīng)說過,假使我們俄羅斯的法律和司法很文明,由此可能造成一百個(gè)賊逃脫法律的懲罰,就讓他們逃脫好了,總比刑罰制度非常嚴(yán)酷,司法很黑暗,俄羅斯人因?yàn)檫@樣的法制和司法的存在,嚇得躲在家里瑟瑟發(fā)抖好得多。司法、法制殘酷、黑暗,會(huì)讓整個(gè)社會(huì)都感到不安全,這里面就包括涉訟人假設(shè)的道理。
所以,對(duì)于刑事被追訴者的權(quán)利保護(hù),不僅僅是對(duì)這一部分社會(huì)中的倒霉蛋提供的保障,那是對(duì)整個(gè)社會(huì)提供的保障,刑事辯護(hù)的價(jià)值就在這里。就保證司法公正而言,刑事辯護(hù)律師擔(dān)負(fù)這樣一個(gè)社會(huì)功能,就是提供來自民間社會(huì)的匡扶正義的力量,對(duì)于司法權(quán)起到制衡作用。
第二個(gè)價(jià)值是平等,控辯雙方為地位平等、權(quán)利對(duì)等,其中權(quán)利對(duì)等又稱“武器平等”,控辯雙方的權(quán)利進(jìn)行對(duì)等設(shè)計(jì),雙方各自發(fā)揮攻擊、防御功能。只有武器平等,方能形成有效對(duì)抗,不能一方是坦克、大炮、精制制導(dǎo)導(dǎo)彈、大規(guī)模殺傷性武器,另一方卻是青龍偃月刀、丈八蛇矛。
第三個(gè)價(jià)值是信任,在九十年代討論案件,談到律師在履行職務(wù)時(shí)了解到不利于其當(dāng)事人的情況,應(yīng)有保密義務(wù),很多司法人員是不理解的。現(xiàn)在看起來這已經(jīng)是一個(gè)常識(shí),國際上也早就是一個(gè)慣例,由此可以看到,我們今日的司法理念發(fā)生了多么大的變化。
為什么律師在履行職務(wù)當(dāng)中了解到不利于其當(dāng)事人去情況要保密,這背后的價(jià)值是什么?我認(rèn)為,就是當(dāng)事人與律師之間的信任關(guān)系。類似這種信任關(guān)系,在刑事訴訟的其他制度當(dāng)中也都有所體現(xiàn),比如說近親屬免予作證的特權(quán),就是為了家庭關(guān)系的維系。
通過婚姻形成的家庭關(guān)系,靠信任加以維系,家庭是撫慰傷痛的港灣,家庭的穩(wěn)定是社會(huì)穩(wěn)定的一個(gè)基礎(chǔ),所以,受儒家思想影響,形成親親相隱制度,背后的價(jià)值基礎(chǔ)就是信任與律師跟當(dāng)事人本來素不相識(shí),當(dāng)事人為什么可以把真實(shí)情況告訴律師,就是基于信任。
對(duì)這些情況,如果律師揭發(fā)檢舉,其結(jié)果就是瓦解了信任關(guān)系,當(dāng)事人可能不敢請(qǐng)陌生人進(jìn)行辯護(hù),辯護(hù)制度可能因此動(dòng)搖甚至瓦解。那么,作為保證司法公正的重要機(jī)制的律師制度,可能會(huì)走向衰亡,因此必須維護(hù)作為辯護(hù)制度基礎(chǔ)的信任關(guān)系。
接下來,我們分析在這些價(jià)值基礎(chǔ)之上的辯護(hù)制度,辯護(hù)制度存在三大議題:一是強(qiáng)制辯護(hù),二是獨(dú)立辯護(hù),三是有效辯護(hù)。
首先,是獨(dú)立辯護(hù),我們談及司法,經(jīng)常講到的獨(dú)立問題,是司法機(jī)關(guān)依法獨(dú)立行使職權(quán),很少講到律師辯護(hù)獨(dú)立問題。需要指出的是,律師在訴訟中,進(jìn)行代理活動(dòng)和辯護(hù)活動(dòng),其中辯護(hù)活動(dòng)才涉及所謂獨(dú)立問題。獨(dú)立辯護(hù),還有一種說法,叫做辯護(hù)人的自主性功能。臺(tái)灣大學(xué)林鈺雄教授謂辯護(hù)人在刑事司法體系中擔(dān)負(fù)“自主性功能” ,換句話說,“辯護(hù)人可謂整個(gè)刑事司法體系中自主的司法單元”,這種自主性功能是獨(dú)立辯護(hù)權(quán)的另一種說法。
律師獨(dú)立辯護(hù),有兩方面內(nèi)容,一是獨(dú)立于當(dāng)事人,二是獨(dú)立于政府。辯護(hù)律師為什么要獨(dú)立當(dāng)事人?有的大學(xué)法學(xué)教授居然都搞不清,我曾聽一位教授講,律師怎么可以在法庭上發(fā)表與被告人答辯不同的辯護(hù)意見呢?被告人自己認(rèn)罪,律師怎么可以做無罪辯護(hù)?他認(rèn)為被告人做有罪答辯,律師就只能做有罪辯護(hù);被告人做無罪答辯,律師就只能做無罪辯護(hù),律師要跟當(dāng)事人亦步亦趨。
聽到這個(gè)說法,我覺得有點(diǎn)意外。
律師獨(dú)立于當(dāng)事人的觀念,本應(yīng)是一個(gè)常識(shí)性認(rèn)識(shí),辯護(hù)律師與訴訟代理人有很大不同——訴訟代理人應(yīng)當(dāng)是當(dāng)事人的傳聲筒,當(dāng)事人的意愿通過訴訟代理人傳達(dá)出來;辯護(hù)人不同,辯護(hù)人不光是當(dāng)事人利益的維護(hù)者,同時(shí)承擔(dān)一種社會(huì)功能,就是作為司法公正的制約力量存在。辯護(hù)人的社會(huì)功能引出一個(gè)原理,如果被告人做有罪答辯,辯護(hù)人完全可以獨(dú)立就案件事實(shí)、證據(jù)、法律做判斷,獨(dú)立得出自己的無罪結(jié)論,在法庭上辯護(hù)律師可以做無罪辯護(hù)。
當(dāng)年李莊案件二審當(dāng)中,李莊突然有一個(gè)大轉(zhuǎn)彎,由無罪辯護(hù)改為有罪答辯,當(dāng)時(shí)的辯護(hù)律師陳有西措手不及,來不及與他進(jìn)行溝通,陳有西進(jìn)行辯護(hù)時(shí)依然進(jìn)行無罪辯護(hù),事后有學(xué)者就發(fā)表意見,提出被告人做有罪答辯,律師不可以做無罪辯護(hù)。陳律師在自己的微博表達(dá)一個(gè)感慨:教授畢竟是書生。
在司法辦案中,有一種現(xiàn)象,本來辯方打算做無罪辯護(hù),但是由于無罪判決率實(shí)在是太低了——跟日本差不多:日本電影《嫌豬手事件簿》有一個(gè)情節(jié),主人公乘上地鐵,里面擠得像沙丁魚罐頭一樣,他到站走出地鐵車廂,一個(gè)高中生模樣的女學(xué)生抓住他不讓他走,說你猥褻我,這個(gè)小伙子不承認(rèn)有這樣的事情,就被警察帶走,警察要求他認(rèn)罪,他說我沒有干這個(gè)事情,我不認(rèn)罪。
值班律師到關(guān)押他的留置場(chǎng)與他會(huì)見,聽他辯解后勸他認(rèn)罪,理由是日本的無罪判決率在萬分之幾,要獲得無罪判決太難了,而且認(rèn)罪的話,上午發(fā)生的事情,下午就可以出去,不認(rèn)罪就要被關(guān)很久。
與之類似,在中國,無罪判決率也是畸低,如果無罪辯護(hù),判有罪的概率特別高,一旦定罪,就失去了展示認(rèn)罪、悔罪的從輕處理的機(jī)會(huì),于是被告人與辯護(hù)人就采取辯護(hù)策略,由被告人做有罪答辯,律師做無罪答辯,這樣做,出于對(duì)被告人利益的選擇,這個(gè)選擇,會(huì)在法庭上形成一個(gè)辯方內(nèi)部自我消解的狀態(tài)。
現(xiàn)在我國實(shí)行認(rèn)罪認(rèn)罰從寬制度,也出現(xiàn)這樣一個(gè)情況,作為辯護(hù)策略,犯罪嫌疑人、被告人認(rèn)罪認(rèn)罰,以換取從寬處理的機(jī)會(huì),辯護(hù)人做無罪辯護(hù)。
我曾聽到一個(gè)檢察機(jī)關(guān)的領(lǐng)導(dǎo)對(duì)此憤憤不平,認(rèn)為被告人都認(rèn)罪認(rèn)罰,憑什么辯護(hù)律師可以做無罪辯護(hù)?其實(shí),辯護(hù)律師如何辯護(hù),屬于律師的自主部分,檢察機(jī)關(guān)沒有權(quán)力對(duì)辯護(hù)律師選擇怎么樣的辯護(hù)進(jìn)行管控。實(shí)際上,被告人認(rèn)罪認(rèn)罰,有的只是好漢不吃眼前虧,是否真的是洗心革面,有悔罪表現(xiàn),難以確定,對(duì)于辯護(hù)方來說,認(rèn)罪認(rèn)罰有時(shí)其實(shí)是一種策略選擇。在無罪判決可能性那么低的情況下,認(rèn)罪認(rèn)罰是最有利于被告人的一個(gè)選擇。
曾經(jīng)在微信朋友圈看到一個(gè)段子,廚師和豬的對(duì)話,大意是:廚師跟豬說,如今要發(fā)揚(yáng)民主了,我問你一個(gè)問題,你暢所欲言,不要顧慮——你死后,是想被清燉還是紅燒呢?豬一聽,一時(shí)無法回應(yīng),廚師繼續(xù)做思想政治工作,告訴它:不要緊,你就暢所欲言好了。豬就說:其實(shí)我并不想死。廚師說,你看看,我問你問題,你回答就跑題。
這個(gè)故事告訴我們,認(rèn)罪認(rèn)罰制度中,犯罪嫌疑人、被告人,大體上是豬的處境,因?yàn)檫@個(gè)制度已經(jīng)免除了一個(gè)選項(xiàng),就是無罪的選項(xiàng),該制度建立在這樣一個(gè)前提下——你是有罪的,你要被定罪。在這個(gè)前提下,要做選擇,當(dāng)然只有認(rèn)罪認(rèn)罰。但是,這里有一個(gè)問題,假使看了案卷之后,覺得這個(gè)案件存在很多問題,并不符合定罪標(biāo)準(zhǔn),那么辯護(hù)律師應(yīng)該怎么辦?被告人覺得自己認(rèn)罪認(rèn)罰比較有利,律師當(dāng)然應(yīng)當(dāng)本著對(duì)于事實(shí)、證據(jù)、法律負(fù)責(zé)的精神,做無罪辯護(hù)。
對(duì)法官、檢察官來說,對(duì)案件進(jìn)行認(rèn)真的審查,不妨仔細(xì)聽聽律師說的是否有道理,有道理就應(yīng)當(dāng)予以采納。如果被告人認(rèn)罪認(rèn)罰是在被脅迫、利誘、欺騙的情況下形成下的,或者只是一種策略選擇,作為司法人員,還是要維護(hù)他的權(quán)利。
美國有無辜者拯救計(jì)劃,有美國教授組建的專門團(tuán)隊(duì)為一直聲稱無辜的被定罪人提供援助,這一團(tuán)隊(duì)借助DNA技術(shù)在平冤枉方面取得了非常明顯的效果,在非常健全的證物保管制度下,DNA檢測(cè)發(fā)揮了關(guān)鍵作用。令人驚訝的是,在被定罪的無辜者中有百分之四十在法庭上是認(rèn)罪的。
說到證物報(bào)關(guān)制度,曾經(jīng)看到一個(gè)報(bào)道,英國一個(gè)商人很有錢,對(duì)于一些公益事情也很熱心,就出錢做一件事兒,對(duì)于100多年以前英國發(fā)生的非常著名的案件——開膛手杰克案件,進(jìn)行DNA檢測(cè)。當(dāng)時(shí)案發(fā)在霧都倫敦,陸續(xù)有一些妓女在街巷被殺,案件一直沒有偵破,后來有不少人研究這個(gè)案件,還寫了很多書。
我在中學(xué)時(shí),看到中央電視臺(tái)播放過一個(gè)六集的英國電視劇《開膛手杰克》,就是描述這個(gè)案件的。這個(gè)商人出錢用DNA技術(shù)對(duì)開膛手杰克案件的證物進(jìn)行檢驗(yàn),在一個(gè)妓女的披肩上,檢驗(yàn)出一位波蘭美發(fā)師的DNA。這個(gè)波蘭美發(fā)師曾經(jīng)被懷疑過,但是沒有證據(jù),如今通過技術(shù)檢測(cè),可以認(rèn)定兇手是他。我看到這個(gè)消息,感到驚訝的是,100多年以前的案件,英國還居然完整保留著它的證物,其中包括了生物物證,于是在有了新技術(shù)的條件下可以進(jìn)行新的檢驗(yàn)。
試想,我們隔那么長時(shí)間的案件,如說晚清四大奇案,物證還在嗎?我們知道,在辯護(hù)中,辯護(hù)律師履行職務(wù),其質(zhì)量狀況如何,不光取決于律師自己的努力,還依賴于辯護(hù)律師所處的外在環(huán)境,亦即環(huán)境自由能給辯護(hù)律師帶來什么。辯護(hù)的外在環(huán)境不利,辯護(hù)律師在履行辯護(hù)職能的時(shí)候,當(dāng)然也有很多不利之處。
關(guān)于辯護(hù)人獨(dú)立于當(dāng)事人,反過來,如果被告人做無罪答辯,辯護(hù)人能不能做有罪的辯護(hù)呢?有人可能會(huì)問:辯護(hù)律師不是要獨(dú)立于當(dāng)事人嗎?那么,反過來的這種獨(dú)立現(xiàn)象是不是也應(yīng)該得到支持、得到認(rèn)可呢?需要厘清的是,辯護(hù)該怎么做,不光是單方面的價(jià)值選擇,也并非連接著唯一原理,還存在另外的原理。
辯護(hù)人的權(quán)利,屬于派生性權(quán)利,是由當(dāng)事人的本原權(quán)利產(chǎn)生出來的,由于被告人在司法中的境遇,被告人無法充分行使辯護(hù)權(quán),其法律專業(yè)程度也不夠,才需要由辯護(hù)辯護(hù)律師來幫助行使辯護(hù)權(quán),而且法律設(shè)定的律師辯護(hù)權(quán)比為犯罪嫌疑人、被告人的權(quán)利更豐富,但是無論如何,辯護(hù)律師的權(quán)利是由被告人的權(quán)利派生出來的,辯護(hù)人的辯護(hù)要服務(wù)于當(dāng)事人的辯護(hù)權(quán),不可以無益反損于當(dāng)事人的權(quán)利,由此可以得出結(jié)論:如果被告人做無罪辯護(hù),辯護(hù)人是不能做有罪辯護(hù)的,他可以從證據(jù)、程序方面進(jìn)行辯護(hù),避開實(shí)體方面的判斷。這一做法,才是對(duì)辯護(hù)人獨(dú)立于當(dāng)事人的完整理解。
辯護(hù)人的獨(dú)立性,還有一個(gè)重要內(nèi)容就是要獨(dú)立于政府。辯護(hù)人有他的自主功能,在整個(gè)的辯護(hù)情境當(dāng)中,他是站在政府的對(duì)立面。代表政府的就是檢察機(jī)關(guān),即國家公訴人代表國家進(jìn)行控訴,辯護(hù)律師的作用就是防御政府發(fā)起的這種訴訟上的攻擊。辯護(hù)律師要有自主性功能,政府不能對(duì)辯護(hù)人的辯護(hù)加以不法干預(yù)。
這樣一個(gè)情景時(shí)不應(yīng)存在的:律師接受委托作為辯護(hù)人,有政府人員找律師談話,說本案不能做無罪辯護(hù),在法庭上哪些話不能說。這個(gè)做法,嚴(yán)重違反律師獨(dú)立辯護(hù)原則。辯護(hù)制度要完善,有一項(xiàng)非常重要的內(nèi)容,就是律師的獨(dú)立辯護(hù)權(quán)應(yīng)當(dāng)?shù)玫匠浞直U希乐箤?duì)辯護(hù)權(quán)進(jìn)行霸菱和削弱。
辯護(hù)律師與國家權(quán)力的關(guān)系,可以多方面觀察。
在通常的訴訟關(guān)系中,作為一個(gè)防御方,律師與國家權(quán)力是一種對(duì)立關(guān)系,由于刑事訴訟是政府與個(gè)人的爭(zhēng)訟,法官要凌駕雙方之上作居中裁判,由此形成三角形的訴訟構(gòu)造。在某些特殊程序或者場(chǎng)合中,律師與國家權(quán)力并非對(duì)立關(guān)系,比如律師被政府部門聘用為政府律師,跟國家權(quán)力成為一個(gè)協(xié)同關(guān)系;另外,在糾正冤錯(cuò)案件的再審程序中,被判刑人的律師和檢察官就可能形成了協(xié)同關(guān)系。有一個(gè)再審案件,面對(duì)檢察官出庭,律師對(duì)于當(dāng)初檢察機(jī)關(guān)的控訴表現(xiàn)出不依不饒,在法庭上加以指責(zé),這是意氣之爭(zhēng),沒有必要。
還有律師,對(duì)于權(quán)力具有依附關(guān)系,律師界稱為勾兌派律師,這個(gè)不必贅述。與之相反的,是死磕派律師。其實(shí),辯護(hù)要協(xié)同還是死磕,取決于當(dāng)事人的利益,為死磕而死磕,當(dāng)事人的利益就可能磕死了。死磕律師現(xiàn)象,引起了管控的焦慮。在各種管控技術(shù)當(dāng)中,就是要實(shí)現(xiàn)律師等級(jí)制,原來有一個(gè)粗放的律師等級(jí)制度,未來擬實(shí)行的等級(jí)制度,也許含有達(dá)到一定級(jí)別才可以在高級(jí)法院以上的法院出庭辯護(hù)或者代理的內(nèi)容。
這個(gè)對(duì)資深律師來說,沒有什么壞處,只有好處,他們必定是有資格到高級(jí)法院以上的法院出庭的。對(duì)全體律師來說,卻不是利好消息,等級(jí)制度就是行政化體制,對(duì)于律師來說,實(shí)行這種行政化的等級(jí)制,其可貴的獨(dú)立性、自主性可能就消失了。
對(duì)于律師獨(dú)立性方面,律師法第三十七條確認(rèn)律師在執(zhí)業(yè)活動(dòng)中的人身權(quán)利不受侵犯,同時(shí)確立了其言論豁免權(quán),即律師在法庭上發(fā)表的代理、辯護(hù)意見不受法律追究。但是,發(fā)表危害國家安全、惡意誹謗他人、嚴(yán)重?cái)_亂法庭秩序的言論除外。
這三方面的例外,有進(jìn)一步解釋空間。比較而言,有的國家在這方面規(guī)定得更好一點(diǎn),有的規(guī)定律師在法庭上所有言論都受豁免權(quán)的保護(hù),有的規(guī)定凡是與案件有關(guān)的言論都是受保護(hù)的,無關(guān)的發(fā)言可能會(huì)承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任,這些規(guī)定比我國律師法的規(guī)定更有利于保護(hù)律師的法庭權(quán)益。
第二,強(qiáng)制辯護(hù),又稱“必要的辯護(hù),即被告人必須有辯護(hù)人為其進(jìn)行辯護(hù)則法庭審判活動(dòng)方為合法有效。德國刑事訴訟法典第140條專門規(guī)定了強(qiáng)制辯護(hù)制度。日本刑事訴訟法第289條第1款也規(guī)定:“于審判適用死刑或無期或最高刑期超過三年懲役監(jiān)禁的案件中,如無辯護(hù)人,不得開庭。”該條第2款還規(guī)定:“于無辯護(hù)人不得開庭的情形,辯護(hù)人不到場(chǎng)時(shí),審判長依職權(quán)提出辯護(hù)人。”我國通過司法解釋,將強(qiáng)制性指定辯護(hù)確認(rèn)為強(qiáng)制辯護(hù),可惜范圍過于狹窄。
如今正在推動(dòng)的一項(xiàng)改革,是刑事辯護(hù)全覆蓋,2017年10月11日,最高人民法院與司法部聯(lián)合出臺(tái)《刑事案件律師辯護(hù)全覆蓋試點(diǎn)工作辦法》,確定在8個(gè)地區(qū)試點(diǎn): 北京、上海、浙江、安徽、河南、廣東、四川、陜西。從試點(diǎn)內(nèi)容來看,刑事辯護(hù)全覆蓋,是很先進(jìn)的理念,如前述日本是三年以上刑罰才實(shí)現(xiàn)強(qiáng)制辯護(hù),而我們實(shí)行的辯護(hù)全覆蓋,范圍就相當(dāng)廣闊了。
我期待,未來將強(qiáng)制指定的范圍進(jìn)一步增大,這個(gè)對(duì)辯護(hù)制度來說,是好的發(fā)展前景,值得贊許。
第三,有效辯護(hù),這是當(dāng)事人一項(xiàng)非常重要的權(quán)利。辯護(hù)權(quán)的保障,首先是國家責(zé)任,過去探討辯護(hù)有效和無效的問題,專注于國家責(zé)任是否盡到了,人們經(jīng)常詬病的負(fù)面現(xiàn)象是“你辯你的,我判我的”,法庭上有的法官根本是空心人,開庭時(shí)根本沒有帶心來,就形成你辯護(hù)的很熱鬧,說的也很中肯,他都沒有聽,這時(shí)的法官類似婚禮上的司儀,只是一個(gè)過程的主持人角色,這種情況下,辯護(hù)怎么能有效?
另外,由于法律上對(duì)于辯護(hù)權(quán)利設(shè)定不足,司法實(shí)踐中辯護(hù)權(quán)利又被壓制,有效辯護(hù)成為國家未盡到相應(yīng)責(zé)任的結(jié)果。近些年,受到美國辯護(hù)制度的影響,人們一時(shí)到,除了國家責(zé)任之外,對(duì)于辯護(hù)人責(zé)任也要密切注意。
美國的無效辯護(hù)的概念,產(chǎn)生的原因是:美國對(duì)抗制訴訟,高度依賴律師,沒有律師可謂寸步難行,而且美國律師對(duì)案件結(jié)果確實(shí)能夠發(fā)揮很大的作用,美國辛普森案件,被告人很有錢,花了幾百萬美元請(qǐng)了美國最好的刑事辯護(hù)律師,包括美國哈佛大學(xué)德肖維茨教授,還有在美國被稱為交叉詢問大師貝利·李。這些律師組成的“夢(mèng)幻之隊(duì)”辯護(hù)團(tuán),對(duì)于辛普森無罪的訴訟結(jié)果方面發(fā)揮了重要作用。
羈押場(chǎng)所經(jīng)常看到這樣狀況,被關(guān)的人對(duì)于新進(jìn)來的人犯了什么犯罪、為什么會(huì)關(guān)進(jìn)來,很好奇,常常詢問這些情況來解悶。在美國監(jiān)獄,統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)答案就是“被律師害的”,意思是我的律師太差勁了。由于對(duì)抗制訴訟中律師發(fā)揮作用空間很大,如果律師不盡心、不盡責(zé),對(duì)當(dāng)事人權(quán)利保障就非常不利。
所以,美國就產(chǎn)生無效辯護(hù)的概念,其構(gòu)成要件,一個(gè)是律師行為存在缺陷,第二個(gè)就是造成被告人不利的法律后果。兩個(gè)事實(shí)成立,那么就導(dǎo)致撤銷原判、發(fā)回重審的訴訟法上的效果。就對(duì)抗制訴訟的當(dāng)事人來說,獲得一位能言善辯的律師,有時(shí)甚至比有力的證據(jù)、充分的理由更為重要。
美國的司法制度中的這個(gè)概念,對(duì)我國產(chǎn)生了影響,現(xiàn)在學(xué)者、律師、司法人員都在探討有效辯護(hù)和無效辯護(hù),這個(gè)概念其實(shí)是直指律師的,即律師如果不盡心、不盡責(zé)的話,就是坑了當(dāng)事人的。我國律師也許會(huì)辯解說,有效辯護(hù)布完全取決于律師,律師盡職盡責(zé),提出中肯的辯護(hù)意見,但并未被法院接受,因此在我國講有效辯護(hù),首先要正視的是國家責(zé)任方面存在的問題。
但是,毋庸諱言,確實(shí)存在律師的辯護(hù)質(zhì)量不高的問題,如有法官說,有的死刑案件,辯護(hù)人提供的關(guān)于不核準(zhǔn)死刑的意見,居然半頁紙都不到。不僅如此,值班律師和法律援助律師的辯護(hù)質(zhì)量如何,值得縝密觀察。日本公設(shè)辯護(hù)存在的問題,在我國也一樣存在——日本公設(shè)律師有的在開庭前10分鐘才匆匆與當(dāng)事人見了一面。
在我國,還有一些律師的角色作用耐人尋味,如鴻茅藥酒案件,警察向嫌疑人親屬推薦一個(gè)內(nèi)蒙當(dāng)?shù)氐穆蓭煟暦Q他跟鴻茅藥酒集團(tuán)的關(guān)系不錯(cuò),嫌疑人家屬就請(qǐng)了當(dāng)?shù)氐倪@個(gè)律師,結(jié)果律師一來就勸說當(dāng)事人積極認(rèn)罪,這種律師,我稱之為蔣干型律師——他們是來勸降的!所以,有效辯護(hù)與無效辯護(hù)的問題,還要看律師在辯護(hù)當(dāng)中到底發(fā)揮的是什么樣的作用,蔣干律師的現(xiàn)象值得警惕。
我發(fā)言結(jié)束的時(shí)間已經(jīng)到了,謝謝各位的耐心傾聽,謝謝。