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《現(xiàn)代法學(xué)》2024年第1期
發(fā)布日期:2024-02-22  來源:現(xiàn)代法學(xué)編輯部

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文章摘要

01

具體犯罪保護法益的確定方法

  作者:張明楷(清華大學(xué)譚兆講席教授)


  摘    要:在基本犯與加重犯的保護法益不同的情形下,應(yīng)當(dāng)分別確定基本犯與加重犯的保護法益。如果擬制罪名與基本罪名的構(gòu)成要件不同,就不應(yīng)按罪名確定保護法益,而應(yīng)分別確定擬制罪名與基本罪名的保護法益。阻擋層法益與背后層法益是就不同犯罪或者基本犯與加重犯的關(guān)系而言,并不是任何具體犯罪的保護法益都包含阻擋層法益與背后層法益。應(yīng)當(dāng)根據(jù)法益主體與被害人同意或承諾的有效性等要素區(qū)分個人法益與公共法益,不應(yīng)當(dāng)在對個人法益的犯罪中隨意添加公共法益內(nèi)容,也不宜隨意在對公共法益的犯罪中任意添加個人法益內(nèi)容。此外,需要區(qū)分具體犯罪的保護法益與阻卻違法性的優(yōu)越利益,不應(yīng)將阻卻違法性的優(yōu)越利益當(dāng)作相關(guān)犯罪的保護法益。


  關(guān)鍵詞:保護法益;加重犯;擬制罪名;阻擋層法益;背后層法益;個人法益


02

“糾紛治理”與“糾紛解決”:差異、共生與照應(yīng)

  作者:張衛(wèi)平(清華大學(xué)法學(xué)院教授)

  摘    要:“糾紛治理”與“糾紛解決”是兩種不同的糾紛應(yīng)對體系和方法。兩者各有其不同的理念、運作機制、行動基礎(chǔ)和運作邏輯!凹m紛解決”在理念上將糾紛視為社會矛盾的反映,傾向于更多通過黨的基層組織和群眾組織開展糾紛治理。在認(rèn)識上,“糾紛治理”看重糾紛之間的關(guān)聯(lián)性,講究方法的多樣性和靈活性,不限于法律方式,不拘泥于法律對糾紛性質(zhì)、處置程序和制度規(guī)定的約束;與此不同,“糾紛解決”則是由專職機構(gòu)開展的,嚴(yán)格按照法律規(guī)定的程序和方式處置糾紛的一種體系。這種體系在理念上,將具體的法律糾紛視為相對獨立的糾紛事件,通過對糾紛性質(zhì)的識別,將其納入相應(yīng)的程序,按照既定的方式予以解決。“糾紛解決”的過程和方式受制于法律的嚴(yán)格規(guī)定和約束。與現(xiàn)實法律關(guān)系不斷演進以及對法律糾紛解決公正性要求相適應(yīng),“糾紛解決”逐漸演進為一套高度自洽,專業(yè)化、技術(shù)化、體系化,有理論予以支撐的系統(tǒng)。在我國,這兩種體系都有自己存在的現(xiàn)實合理性,對于我國法治的推進都有各自存在的價值。基于自身體系的結(jié)構(gòu)性特點,兩種體系各有所長。因此,我國應(yīng)當(dāng)堅持兩種體系的共生并存,避免一種體系同另一種體系的關(guān)系失調(diào),并在運作中彼此相互照應(yīng)、相得益彰,在社會實踐中追求自身的完善與發(fā)展。


關(guān)鍵詞:國家治理;社會治理;訴源治理;民事糾紛;民事訴訟


03

法律行為規(guī)范對身份行為的有限適用

  作者:劉征峰(中南財經(jīng)政法大學(xué)法學(xué)院副教授)


  摘    要:身份行為的構(gòu)造依托于以意思表示為要素的抽象法律行為框架,不能以事實先在性架空意思自治。即使家庭法沒有明確規(guī)定,身份行為也存在成立和效力的判斷問題。根據(jù)純粹身份行為和身份財產(chǎn)行為的區(qū)分概括描述適用模式的意義有限,即使是身份財產(chǎn)行為,也不能當(dāng)然適用法律行為規(guī)范,而必須結(jié)合具體行為的性質(zhì)以及所涉法律行為規(guī)范之利益狀態(tài)進行個別化檢視。在具體的規(guī)范適用檢視中,應(yīng)當(dāng)首先考慮立法者的法政策決斷,然后再考慮不同身份行為的本質(zhì)。限制法律行為規(guī)范的適用往往意味著對當(dāng)事人意思自治的限制,其背后往往存在維護身份關(guān)系安定性及公共利益的特殊考量。


  關(guān)鍵詞:身份行為;法律行為;事物本質(zhì);法律適用;意思自治


04

再論行政處罰決定公開:性質(zhì)、邏輯與方式

  作者:彭錞(北京大學(xué)法學(xué)院副教授)


  摘    要:行政處罰決定公開的法律性質(zhì)既非作為法律行為的行政處罰、行政強制執(zhí)行或作為事實行為的公共警告,也不分屬多種行為或是數(shù)行為之混合,而是作為事實行為的政府信息公開行為。公開處罰決定不侵犯受罰者隱私或聲譽權(quán)益,不應(yīng)以不公開為原則或以社會影響決定公開與否,而應(yīng)依據(jù)《政府信息公開條例》遵循以公開為原則、不公開為例外的規(guī)范邏輯。即使是可以公開的處罰決定,由于涉及非私密、非敏感的個人信息,公開行為同時構(gòu)成個人信息處理行為,應(yīng)以履行信息公開法定職責(zé)所必需為限,實名公開不是履行信息公開職責(zé)的合比例手段,恰當(dāng)方式是在消除受罰自然人和受罰非自然人相關(guān)自然人直接標(biāo)識符后隱名公開。


  關(guān)鍵詞:政府信息公開;隱私與聲譽;社會影響;個人信息;隱名公開


05

風(fēng)險社會條件下行政追償模式的解析與完善

  作者:許佳瑩(中國人民大學(xué)法學(xué)院博士生)


  摘    要:在國家賠償與追償制度的發(fā)展過程中,追償制度的功能發(fā)揮不夠充分,其規(guī)范化程度不足,實踐成效未達至理想狀態(tài)。問題的根源在于對行政追償性質(zhì)定位不明,制度功能層面存在認(rèn)識誤區(qū)。根據(jù)我國行政法的規(guī)定,國家賠償與追償共同構(gòu)成雙階層責(zé)任分配體系,在制度功能意義上應(yīng)當(dāng)實現(xiàn)分階段運行的國家、公務(wù)員和受害人三方主體的利益平衡機制,因而需在整體視域下對兩個階段、三方主體予以系統(tǒng)性觀察。目前在國家賠償?shù)摹白约贺?zé)任說”與“代位責(zé)任說”視角下的兩種追償主張均存在某種不足之處,而風(fēng)險歸責(zé)視角下的“組織責(zé)任說”能克服責(zé)任歸屬平面化、單一化的弊端,依“組織責(zé)任說”建構(gòu)的國家賠償與追償?shù)碾p階層責(zé)任分配體系,通過統(tǒng)合自己責(zé)任、代位責(zé)任與混合責(zé)任,增強了該體系的適應(yīng)性。從風(fēng)險分配的視角重新審視過錯界定,體現(xiàn)了行政追償從外部責(zé)任向內(nèi)部責(zé)任的轉(zhuǎn)向,但行政追償權(quán)仍然是法律明文授予的單方?jīng)Q定權(quán),并非單純的內(nèi)部懲戒權(quán)。該項制度的功能在于以矯正正義為宗旨,對前一階段國家賠償責(zé)任的再分配。


關(guān)鍵詞:行政追償;國家賠償;風(fēng)險歸責(zé);雙階層責(zé)任分配體系;責(zé)任再分配權(quán)


06

數(shù)字法學(xué)真的來了嗎?

  作者:宋維志(上海交通大學(xué)凱原法學(xué)院博士后研究人員)


  摘    要:對數(shù)字技術(shù)發(fā)展所帶來法律問題的研究推動數(shù)字法學(xué)作為學(xué)術(shù)命題被提出。雖然數(shù)字法學(xué)發(fā)展迅速,已成為學(xué)界熱門研究領(lǐng)域,但關(guān)于數(shù)字法學(xué)立論基礎(chǔ)等理論問題的研究仍較為薄弱。一方面,數(shù)字法學(xué)缺乏明確的問題領(lǐng)域,所研究的問題本質(zhì)上是技術(shù)問題,可以通過對現(xiàn)有法學(xué)理論體系的完善獲得解釋;另一方面,數(shù)字法學(xué)缺少充分的理論建構(gòu),既沒有突破傳統(tǒng)權(quán)力理論框架,也沒有提出技術(shù)超越理論。因此,數(shù)字法學(xué)在問題領(lǐng)域和理論建構(gòu)兩方面均無法被證成。與其說數(shù)字法學(xué)是一種法學(xué)研究新范式,不如承認(rèn)數(shù)字法學(xué)本質(zhì)上是對技術(shù)應(yīng)用場景的模糊概括。數(shù)字社會只是觀察社會的眾多視角之一,數(shù)字社會的到來并不必然意味著法學(xué)研究轉(zhuǎn)向了數(shù)字法學(xué)。在法學(xué)理論上,數(shù)字法學(xué)并不是一個真實的學(xué)術(shù)命題。


  關(guān)鍵詞:數(shù)字法學(xué);數(shù)字社會;數(shù)字技術(shù);法學(xué)理論;新法學(xué)


07

論數(shù)字經(jīng)濟包容性治理的法律激勵

  作者:茍學(xué)珍(西安交通大學(xué)法學(xué)院助理教授)


  摘    要:數(shù)字經(jīng)濟發(fā)展的全方位和多要素性,運行的平臺性、虛擬性、跨界性和高滲透性,風(fēng)險的系統(tǒng)性和關(guān)聯(lián)性,以及數(shù)字技術(shù)驅(qū)動的權(quán)力、資源扁平化和多中心化表明,亟須構(gòu)建多元參與、有效互動、資源共享、權(quán)利保障、收益共享的包容性治理格局。作為由行動者、資源和行動策略等要素組成的系統(tǒng)性治理架構(gòu),數(shù)字經(jīng)濟包容性治理在“行動者—資源”框架下面臨多元行動者利益復(fù)雜交錯、治理資源分散占有、行動策略碎片化等困境?赏ㄟ^科學(xué)的法律激勵,借助激勵相容的法律制度,使各主體追求自身利益的行動策略與政府實現(xiàn)數(shù)字經(jīng)濟治理的公共利益目標(biāo)相耦合,達至多元利益均衡,解決資源與行動者的難題,形成包容性治理的理想狀態(tài)。為確保激勵方案轉(zhuǎn)化為實際治理優(yōu)勢,除了權(quán)力(利)、義務(wù)和責(zé)任的科學(xué)配置外,還應(yīng)當(dāng)從成本收益的依法合理分擔(dān)、治理行為互信協(xié)同的法治促成等方面,對激勵相容的法律制度進行優(yōu)化。


  關(guān)鍵詞:數(shù)字經(jīng)濟;包容性治理;法律激勵;激勵相容


08

數(shù)字時代大數(shù)據(jù)輔助司法證明的構(gòu)造及其風(fēng)險防控

  作者:劉金松(中國政法大學(xué)刑事司法學(xué)院訴訟法學(xué)專業(yè)博士生)


  摘    要:“大數(shù)據(jù)輔助證明”有助于提升事實認(rèn)定的科學(xué)性與準(zhǔn)確性。大數(shù)據(jù)輔助證明以整體主義為指引,在證據(jù)推理環(huán)節(jié)通過大數(shù)據(jù)技術(shù)高效組織數(shù)據(jù),整合經(jīng)驗概括對個案中的推論命題和要件事實等的確定形成類型化指引;在證據(jù)評價環(huán)節(jié)可以輔助證據(jù)標(biāo)準(zhǔn)的數(shù)據(jù)化校驗與證明力概率評價的科學(xué)化。如果對大數(shù)據(jù)智能產(chǎn)生非理性崇拜,那么其有可能異化為新的神明裁判方式,侵蝕理性主義傳統(tǒng),導(dǎo)致認(rèn)知偏差難以得到控制,證明責(zé)任的界限模糊化,以及用“客觀規(guī)律”代替“認(rèn)識論概率”等問題,而且會增加事實認(rèn)定在各方面的附隨風(fēng)險。為應(yīng)對挑戰(zhàn),司法證明的重心應(yīng)當(dāng)從“信息規(guī)制”邁向“風(fēng)險防控”,并堅守數(shù)據(jù)技術(shù)的輔助性,訴訟主體的認(rèn)知交互性和證明的外部可檢驗性原則。當(dāng)大數(shù)據(jù)輔助證明誘發(fā)的風(fēng)險無法通過隔離、警示和對抗等手段預(yù)防時,應(yīng)當(dāng)合理分配證明過程中的風(fēng)險。


  關(guān)鍵詞:證據(jù)推理;證據(jù)評價;證明模式;非法大數(shù)據(jù)證據(jù)排除;算法治理


09

論經(jīng)濟法中的國家主體

  作者:張守文(北京大學(xué)法學(xué)院教授)


  摘    要:經(jīng)濟法中的國家主體,具有不同于政府等主體的特殊性。基于經(jīng)濟憲法和經(jīng)濟法的相關(guān)規(guī)定,國家主體在經(jīng)濟法中具有獨立地位,其經(jīng)濟職能的履行和經(jīng)濟職權(quán)的行使,應(yīng)受經(jīng)濟憲法和經(jīng)濟法的約束,以體現(xiàn)國家理性的要求。此外,經(jīng)濟法中的國家主體在總體上是“現(xiàn)代國家”“經(jīng)濟國家”,并在經(jīng)濟法的各個部門法中具體體現(xiàn)為預(yù)算國家、稅收國家、債務(wù)國家、規(guī)制國家等多種國家形態(tài)。研究經(jīng)濟法中的國家主體,應(yīng)結(jié)合國家目的或國家目標(biāo)、國家任務(wù)、國家職能、國家理性或國家理由等影響因素,分析具體的國家形態(tài),由此有助于審視法律規(guī)定背后的法治原理和法治問題,揭示經(jīng)濟法制度中國家主體存續(xù)和發(fā)展的內(nèi)在邏輯,并在法治框架下解決國家調(diào)制行為的合憲性、合法性問題,切實保障市場主體的合法權(quán)益。依循上述研究路徑,有助于提煉經(jīng)濟法中的國家理論或國家主體理論,深化經(jīng)濟法學(xué)主體理論乃至整體總論的研究,推動經(jīng)濟法治和國家治理體系的完善。


  關(guān)鍵詞:經(jīng)濟法;國家主體;國家職能;國家理性;國家形態(tài)


10

系統(tǒng)重要性金融科技公司的法律規(guī)制

  作者:袁康(武漢大學(xué)法學(xué)院、網(wǎng)絡(luò)治理研究院副教授)


  摘    要:隨著金融科技的加速應(yīng)用,金融科技的系統(tǒng)性風(fēng)險已成為監(jiān)管重點。金融科技巨頭以關(guān)鍵技術(shù)服務(wù)商、金融基礎(chǔ)設(shè)施和互聯(lián)網(wǎng)金融控股集團等樣態(tài)深度參與金融活動,在規(guī)模性、復(fù)雜性、可替代性和關(guān)聯(lián)性等方面開始具備系統(tǒng)重要性特征,成為金融科技時代的“大而不能倒”。有必要參考系統(tǒng)重要性金融機構(gòu)的監(jiān)管經(jīng)驗,并結(jié)合金融科技公司系統(tǒng)性風(fēng)險的生成機理,對系統(tǒng)重要性金融科技公司予以特殊規(guī)制。在有效識別系統(tǒng)重要性金融科技公司的基礎(chǔ)上,整合金融監(jiān)管、數(shù)據(jù)治理、網(wǎng)絡(luò)安全和市場競爭等四大規(guī)制場域,建立以協(xié)調(diào)性為目標(biāo)的監(jiān)管體制、以可靠性為目標(biāo)的審慎監(jiān)管體系、以可承受性為目標(biāo)的風(fēng)險處置機制,構(gòu)建系統(tǒng)重要性金融科技公司的監(jiān)管框架和規(guī)制方案,有效防范其運行失靈給金融穩(wěn)定帶來的沖擊。


  關(guān)鍵詞:金融科技公司;系統(tǒng)重要性;系統(tǒng)性風(fēng)險;法律規(guī)制


11

公司資本繳納模式的立法選擇

  作者:岳萬兵(清華大學(xué)法學(xué)院助理研究員)


  摘    要:公司資本繳納模式大致可分為全部實繳模式、限制實繳模式與催告實繳模式三類,三者均圍繞實繳展開,其對股東繳資合約自由的限制程度從嚴(yán)到松依次遞減。相較而言,限制實繳模式并非全部實繳模式和催告實繳模式的折中路徑,一般只適用于存在最低資本的制度體系;從制度效果及適用廣度來看,全部實繳制在諸多場景下優(yōu)于催告實繳制。我國獨特的全面認(rèn)繳制因不強調(diào)實繳而不同于三類主要的繳資模式,其制度邏輯存在不足,新《公司法》對其進行針對性改革的做法值得肯定。然而,新法采取了股份公司全部實繳、有限公司限期實繳的雙軌路徑,這對解決我國股東出資問題效果有限。從信用基礎(chǔ)、規(guī)則體系、司法現(xiàn)狀與制度需求等多個視角來看,我國更適合推行全部實繳制,這不僅可化解我國當(dāng)下資本繳納所面臨的系列困境,還可增強我國公司資本規(guī)則體系的制度韌性。不過,考慮到全面認(rèn)繳與全部實繳之間的制度差異,新法規(guī)定的雙軌制仍是邁向全部實繳制的有益過渡。


  關(guān)鍵詞:認(rèn)繳制;實繳制;資本制度;債權(quán)人保護;資本維持


12

消費信貸視角下個人破產(chǎn)免責(zé)的理念與規(guī)則

  作者:周穎(青島大學(xué)法學(xué)院講師)


  摘    要:相較于經(jīng)營性負債的免責(zé),消費負債在個人破產(chǎn)中的免責(zé)存在更為顯著的理念證成難題與規(guī)則設(shè)置難題。從消費信貸的視角來看,免責(zé)以破產(chǎn)消費者遭遇生活風(fēng)險和以盡力償債為前提,不屬于對借貸消費與逃廢債的縱容,與社會傳統(tǒng)觀念并無實質(zhì)沖突。個人破產(chǎn)免責(zé)制度應(yīng)當(dāng)踐行以人民為中心的發(fā)展思想,具備釋放和有效控制和釋放消費信貸金融風(fēng)險,以及激勵破產(chǎn)消費者盡力償債并使之獲得重生的功能。為此,應(yīng)構(gòu)建“寬嚴(yán)相濟”的個人破產(chǎn)免責(zé)制度:構(gòu)建合理高效的免責(zé)程序,包括實現(xiàn)清算免責(zé)程序與破產(chǎn)程序的同步化,破產(chǎn)清算采用許可免責(zé)但不設(shè)置免責(zé)考察期,重整計劃或和解計劃執(zhí)行完畢后設(shè)置自動免責(zé);在清算免責(zé)、重整免責(zé)以及和解免責(zé)之間設(shè)置階梯狀的免責(zé)條件,包括遞減的不予免責(zé)事由、不予免責(zé)債務(wù)以及二次破產(chǎn)的免責(zé)限制等。


  關(guān)鍵詞:個人破產(chǎn)免責(zé);消費信貸;免責(zé)理念;免責(zé)程序;免責(zé)條件


13

中國民法語境下“合同效力”的層次性

  作者:吳光榮(北京理工大學(xué)法學(xué)院教授)


  摘    要:從《民法典》與《民法典合同編通則解釋》就行政審批對合同效力的影響、無權(quán)處分的法律后果等所作的規(guī)定看,“合同效力”在我國民法上具有明顯的層次性。廣義的合同效力與廣義的合同拘束力屬同義語,是法律對當(dāng)事人合意的認(rèn)可和保護,其前提是合同具備有效要件,即“依法成立”。因此,合同無效與合同不成立并無實質(zhì)區(qū)別。但是,為了準(zhǔn)確描述合同已依法成立但未生效的法律狀態(tài),我國民法有時是在狹義上使用合同拘束力的概念,并將其與狹義的合同效力概念區(qū)別開來:前者指當(dāng)事人于合同依法成立后不得擅自撤銷或者解除合同,并不得違反誠信原則惡意阻止條件成就或消極對待報批義務(wù);后者則指當(dāng)事人一方得基于合同請求對方履行約定的義務(wù),即履行效力。此外,由于我國民法上的買賣合同不僅包含當(dāng)事人發(fā)生債權(quán)債務(wù)關(guān)系的意思,而且包含當(dāng)事人移轉(zhuǎn)所有權(quán)的意思,因此,還應(yīng)將買賣合同的效力進一步區(qū)分為履行效力與移轉(zhuǎn)效力!昂贤ЯΑ钡拇朔N層次性,既是現(xiàn)代交易階段化的必然產(chǎn)物,也是中國民法體系特色的重要表現(xiàn)。


  關(guān)鍵詞:合同效力;合同的拘束力;合同的履行效力;合同的移轉(zhuǎn)效力;民法典合同編通則解釋


14

反思“提取公因式”:論法典總則的建構(gòu)方法

  作者:張峰銘(中共中央黨校政治和法律教研部講師)


  摘    要:“提取公因式”方法單方面強調(diào)總則內(nèi)容對既有部門法實踐的依賴,忽視了我國語境下總則內(nèi)容的體系性、多元性和理想性特征,因而是有缺陷的。我國法典化實踐所期待的法典總則本質(zhì)上是關(guān)于既有部門法實踐的解釋性理論,意在建構(gòu)部門法實踐所隱含的獨特實踐形式及其內(nèi)在價值目的。作為解釋性理論的法典總則包含監(jiān)管性內(nèi)容和操作性內(nèi)容兩個部分,監(jiān)管性內(nèi)容旨在為法律官員的立法和司法適用提供指引和約束,操作性內(nèi)容旨在與分則內(nèi)容相互配合直接作為裁判依據(jù)評價公民行為?倓t制定應(yīng)當(dāng)采取建構(gòu)性解釋的方法,首先為既有部門法實踐賦予相匹配且道德最佳的內(nèi)在價值目的,以之作為監(jiān)管性內(nèi)容的核心;然后根據(jù)該內(nèi)在價值確定操作性內(nèi)容的基本概念框架,并結(jié)合立法者試圖貫徹的其他社會性價值和法治價值確定操作性內(nèi)容的具體內(nèi)涵。


  關(guān)鍵詞:法典總則;提取公因式;部門法內(nèi)在價值;解釋性理論;建構(gòu)性解釋





責(zé)任編輯:郝魁府
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