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《法學家》2010年第1期
發布日期:2010-03-15  來源:本站原創  作者:佚名

《法學家》2010年第1期目錄、摘要:

法的人本主義 李步云(1)?
摘 要:
近年來中國提出的“以人為本”理念,是中外歷史上人本主義、民本主義的繼承和發展,是當代人類文明發展中有關這一命題各種進步理念的高度概括和理論升華。它的具體內涵可歸納為如下十點:人的價值高于一切;人是目的,不是手段;人是發展的中心主體;促進人的全面發展;崇尚和彰顯人性;堅持人的獨立自主;尊重人的首創精神;權利優位于義務;權利優位于權力;尊重和保障人權。保障人權是現代法律的根本目的,“以人為本”應成為現代法律的根本價值準則。依據“以人為本”的科學內涵指導社會主義法治建設,可以將其概括為“法的人本主義”。


規范裂縫的判定與解決 范立波(6)?
摘 要:
規范裂縫是指規則指示的結果與其背后的正當化理由所指示的結果不一致。它通常表現為原則與規則的沖突。規范裂縫的存在意味著在遵守規則與做正確之事之間存在著內在沖突,它是規范的不完善狀態,應該予以消除。規范裂縫理論大致包括三個基本問題,即規范裂縫的判定、類型與解決原則。法律具有權威性、規則性和體系性等結構性特征,它們既造成法律規范裂縫的判定與解決的特殊困難,也提供了根本性和支配性的原則,即無論是規范裂縫的判定還是解決,都必須建立在既有的權威性理由之上,不得簡單地訴諸個人慎思或道德權衡。法律推理的研究應該加強對法律性質的法哲學反思。

四要件:沒有構成要件的犯罪構成 陳興良(21)?
摘 要:構成要件是三階層的犯罪論體系的基礎,具有其獨特的含義與機能。而在四要件的犯罪構成體系中,構成要件被改造成為犯罪構成,成為犯罪成立條件的總和,喪失了構成要件的機能。因此,本文認為四要件是沒有構成要件的犯罪構成,應當廢棄犯罪構成的概念,重新恢復構成要件的概念,以此建立階層式的犯罪論體系。

違法阻卻事由與犯罪構成體系 張明楷(31)
摘 要:
違法與責任是犯罪的兩大支柱,認定犯罪應當從違法到責任;是否存在違法阻卻事由,屬于是否具有違法性的判斷,因此,應當在違法構成要件之后,接著討論違法阻卻事由。在考察全部構成要件之后才討論違法阻卻事由的做法,不利于對違法性的判斷,也不利于保障行為人的自由。

“陪審”一詞的西來與中譯 段曉彥 俞榮根(40)?
摘 要:“陪審”、“陪審員”等不是中文固有詞匯,而是西學東漸背景下之“舶來品”。這一組詞匯的中文翻譯和定型差不多縱貫整個十九世紀,歷經中譯名混亂的知識性介紹時期——中國知識精英向外尋求真理的中譯名模仿時期——推進政制改革的中譯名定型時期——《會審章程》和立憲修律中譯名進入法案成為法定名等四個過程。陪審制作為一項司法審判制度在清末修律中試圖加以移植,可能借鑒了日本的某種經驗,但“陪審”、“陪審員”作為一組中文譯名并非經日本轉手才進入中國,它們在中國的翻譯和定型應主要歸功于以上海公廨為載體的域外法律制度的位移、來華外籍人士和傳教士的傳播西法西制的努力和本土有識之士的推動。

關于“中國古代因何無版權”研究的幾點反思 李 琛(54)
摘 要:“
中國古代因何無版權”是一個偽問題,版權屬于近代范疇。這個偽問題的提出,是因為把版權制度的功能誤解為鼓勵創造。理論上,鼓勵創造可以屬于任何歷史范疇。事實上,版權制度的真正功能是維系作品與資本的結合,后者屬于近代的產業結構。“古代無版權”不是“中國問題”,版權不屬于古代的范疇。許多研究成果在解答這個偽問題時夸大了“文化解釋”的作用,而且在文化解釋的過程中以經典引述代替社會現實分析的現象比較突出,對中國傳統文化的解讀亦存在諸多誤區。“中國古代因何無版權”之問與答均值得反思。?

從Glaxo案看營銷性無形資產轉讓定價規制問題 廖益新(63)?
摘 要:
國際關聯企業間營銷性無形資產轉讓定價規制主要涉及營銷性無形資產的范圍界定、所有權歸屬和價值回報確定等問題。美國Glaxo案件的爭議反映出有關國家轉讓定價稅制在這些問題上的立法與實踐存在分歧,經合組織的《轉讓定價準則》也缺乏相應的明確指導規定。由于營銷性無形資產的構成和價值確定具有高度的事實依附性,并不存在 一種可普遍適用于各種營銷性無形資產轉讓交易的認定標準和規則。為保證轉讓定價稅制實施的正當性目標實現,防止國際稅收爭議發生和消除國際重復征稅風險,應盡可能采用雙邊或多邊預約定價協議方式規制國際關聯企業營銷性無形資產轉讓定價交易。關聯企業應盡可能在交易合同中對營銷功能的履行、風險的分擔和營銷性無形資產的價值回報事項做出具體的規定,并注意保存充分的同期資料證明文件。?

應稅事實依據經濟實質認定之稽征規則

——基于臺灣地區“稅捐稽征法”第12條之1的研究 葉 姍(75)

摘 要:臺灣地區“稅捐稽征法”第12條之1“課稅構成要件之認定及明訂舉證之責任”,將稅捐稽征中已實行多年的實質課稅原則條文化。當避稅安排的法律形式與其經濟實質不相符時,稽征機關認定應稅事實應以實質經濟事實關系及其所生實質經濟利益之歸屬與享有為依據。由量能課稅原則導出的實質課稅原則,重經濟實質甚于法律形式,是實現稅捐正義的實質性手段,并不違背稅收法定原則。稽征機關實質課稅的自由裁量權理應謙抑行使,其以稅捐負擔的公平分配為原則,以不損害納稅人的合法權益為底限。稽征機關依據經濟實質認定應稅事實,應依法承擔舉證責任,納稅人依法應盡協力義務,否則,稽征機關有權推定應稅事實。大陸《稅收征管法》亦應增訂實質課稅原則。

反壟斷法的挑戰?
——對反壟斷法的整體主義解釋 劉水林(85)?
摘 要:反壟斷法是新時代、新觀念的產物。它對當前處于主流地位的部門法提出了一系列的挑戰,主要體現為四方面的轉向:第一,從傳統法注重對法律關系兩頭的人的保護轉向對主體間關系的保護;第二,從保護個體利益轉向保護社會整體利益;第三,從傳統法對行為違法性判定的條件取向轉向結果取向;第四,從傳統法的責任導向轉向規制導向,即從重在禁于已然之后轉向重在禁于未然之前。?
論混合型行政性壟斷及其規制 魏 瓊(98)?
摘 要:
混合型行政性壟斷業已成為我國行政性壟斷的常態之一。混合型行政性壟斷系指基于抽象行政性壟斷而生成的具體行政性壟斷行為或者狀態。其構成要件可分為必要的構成要件和輔助性的構成要素,其表現形態甚為復雜。新近一年來,頻發的混合型行政性壟斷諸種事例,充分表明了混合型行政性壟斷是由行政機關濫用行政權力而直接或間接地產生,并受到行政力的持續支持與保護。對此,我們應當以依法行使行政權為核心,從行政組織法、程序法和濟法角度加以全面規制,反混合型行政性壟斷的制度建設任重而道遠。?

環境瑕疵擔保責任論綱?
——作為EPR政策落實手段的視角 石江水 廖 斌(109)?
摘 要:
瑕疵擔保責任適用范圍的漸趨拓展為其適用于環境領域提供了可能。我國的環境問題日益凸顯,而相應的一些環境政策卻無法得以具體落實,其中的EPR政策即為明證。基于此,文章重點對作為EPR政策私法落實手段的環境瑕疵擔保責任進行了理論上的建構,明確了環境瑕疵擔保責任與侵權法的關系,并依次從環境瑕疵擔保責任的權利義務主體、客體、性質、內容、實現等方面加以詳細分析。

論純粹精神損害賠償 魯曉明(122)?
摘 要:
純粹精神損害是指自然人于其民事權利未受侵害情況下遭受的精神利益損害。在受害人利益保護日益受到重視的大趨勢下,純粹精神利益損害賠償成為各國精神損害賠償制度難以回避的理論難題。純粹精神損害存在兩種類型:可推知的純粹精神損害和可證實的純粹精神損害。侵權責任法規定人身利益損害可以要求精神損害賠償,意義重大,但應采取審慎的態度,建立多重限制規則避免純粹精神損害賠償的濫瘍。

論所有權保留 翟云嶺 孫得勝(136)?
摘 要:所有權保留制度系解決分期付款買賣雙方當事人之間權益分配的最佳模式,但《合同法》第134條對所有權保留的規定值得檢討。學者對于所有權保留法律性質的見解頗多,筆者認同所有權保留系擔保性所有權的觀點,并指出所有權保留應以明示方式設定,其適用范圍不限于動產。所有權保留約款應與買賣合同同時達成或至遲于標的物交付前完成。

條約沖突的基本問題及其解決方法 廖詩評(145)?
摘 要:條約沖突一方面表明了當代國際法旺盛的生命力,另一方面也會對國際法的進一步發展產生消極影響,因此研究條約沖突及其解決對國際法治建設有著積極意義。條約沖突的產生與國際法不成體系有著密切的因果聯系。在各種類型的沖突中,有的可以采用諸如特別法優先原則來處理,有的可以通過條約解釋規則加以消弭,有的則可以設置明確的沖突條款來避免。國際法的不成體系,使得解決條約沖突的方法也可能是“不成體系”的。綜合運用各種沖突解決方法,是國際法對解決條約沖突的必然要求。

從“身份”到“場所”?
——屬人法連結點的歷史與發展 董海洲(154)?

摘 要:屬人法連結點的發展大約經歷了三個歷史階段:古羅馬至19世紀是住所地主義形成時期;19世紀至20世紀中葉是國籍原則與住所地主義的并存時期;20世紀中葉至今是屬人法連結點的新發展時期。其中,第二個歷史階段的起點并非是國內學界所公認的1804年《法國民法典》,而應是后來的孟西尼學說。國籍原則衰退后,住所的缺陷也逐漸顯現出來。在第三個歷史階段,“慣常居所”替代了住所,成為屬人法連結點在當代的新發展。?

·博文精萃·
遏制刑訊逼供的原理與機制研究 劉 昂 評議人:陳衛東(167)
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